بک لینک -
سايت پیش بینی
وان ایکس بت
سایت شرط بندی انفجار
سایت شرط بندی
سایت بازی انفجار
سایت شرط بندی فوتبال
سایت enfejar
بت فوروارد
جت بت
سایت پیش بینی فوتبال
ثبت نام بازی انفجار
sibbet90
سایت سیب بت
ورود به سایت بازی انفجار
وان ایکس بت
سایت بازی انفجار
پوکر آنلاین
بت بال 90
انفجار آنلاین
جت بت
بازی انفجار
 وکیل متخصص در مشهد وکیل متخصص در مشهد .

وکیل متخصص در مشهد

تخفیف مجازات مشروبات الکلی

تخفیف مجازات مشروبات الکلی بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران که با رعایت موازین شرعی تدوین شده است، دو نوع مجازات برای جرائم کیفری تعیین شده است که عبارتند از: حدود شرعی و مجازات های تعزیری. البته در زمان تعیین این مجازات ها با توجه به شرایط ارتکاب جرم، احوال مرتکب و شاکی پرونده ممکن است مواردی مانند تخفیف یا تشدید مجازات مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد. ارتکاب جرم مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آن مجازات های خشن و شدیدی از نوع حد و مجازات در نظر گرفته و در مواردی هیچ گونه تغییر و تخفیفی را در آن جایز ندانسته است. همانطور که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است، صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص ارتکاب و شروع به جرائم معین از جمله قاچاق مشروبات الکلی قابل تعویق و یا تعلیق نیست. انواع جرایم مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی ابتدا باید تعریفی از دو اصطلاح مسکرات و مشروبات الکلی به کار رفته در قانون ارائه شود. مسکرات اصطلاحی است عام در فقه و حقوق برای هر چیزی که مست کننده باشد. خواه شراب باشد که در فقه به خمر تعبیر می شود و چه آبجو که در فقه به آن الفقاء می گویند. مشروبات الکلی نیز یکی از عناوین زیرمجموعه مسکرات است و به نوشیدنی هایی گفته می شود که هنگام مصرف آن توسط فرد، هوشیاری یا ویژگی های یک انسان عادی را ندارند. موضوع جرایم مربوط به مشروبات الکلی و مسکرات در سه حالت مصرف و عدم مصرف قابل بررسی است. مصرف مسکرات و مشروبات الکلی یا تظاهر به مصرف آنها: طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر عبارت است از: خوردن، تزریق و کشیدن آنها، و فرقی نمی کند مسکر کوچک باشد یا بزرگ، جامد یا مایع، یا مسکر باشد یا نباشد. . چه پاک باشد و چه مضاف با چیز دیگری که آن را از مستی خارج نمی کند، به هر حال مصرف آن به این صورت حد شرعی است. بر اساس تبصره این ماده، خوردن آب جو نیز موجب هد است، اگر چه خورنده مست نشود. طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی مجازات مصرف مسکرات از جمله مشروبات الکلی 80 ضربه شلاق است. برای تکرار این جرم برای بار دوم و سوم همین حد اعمال می شود اما برای مجازات مرتکب این جرم برای بار چهارم حکم اعدام تعیین شده است. طبق ماده 266، اگر غیرمسلمان مسکر را در ملاء عام مصرف کند یا تظاهر به مصرف علنی کند یا در حال مستی وارد اماکن و معابر عمومی شود، تظاهر به حرام به حد شرعی محکوم می شود. مصرف علنی مشروبات الکلی در اماکن عمومی، توسط مسلمانان و غیرمسلمانان، علاوه بر اجرای حد شرعی نوشیدن مشروبات الکلی، به حبس از ۲ تا ۶ ماه نیز محکوم می‌شود. جرم عدم مصرف مشروبات الکلی جرم عدم مصرف مشروبات الکلی شامل مواردی از قبیل: ساخت، تولید، حمل و نقل، نگهداری، خرید و فروش، هدیه دادن یا فروش مشروبات الکلی است. طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی که جرایم مشروبات الکلی غیر از مصرف آن را بیان می کند: هرکس مشروبات الکلی را تولید، خرید، فروش، فروش یا حمل و نقل یا نگهداری یا در دسترس قرار دهد تا 6 ماه تا یک ماه دیگر. یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی تا 5 برابر ارزش عرفی کالای مذکور. قاچاق مشروبات الکلی قانون جرم قاچاق و ورود مشروبات الکلی به کشور سختگیرانه تر از مشروبات الکلی ساخت داخل است. در ماده 703 قانون مجازات اسلامی در این مورد آمده است که واردات مشروبات الکلی قاچاق محسوب و واردکننده به حبس از 6 ماه تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرف محکوم خواهد شد. . . حمل مشروبات الکلی خارجی در فرودگاه یکی از مصادیق قاچاق مشروبات الکلی است و صرف داشتن و حضور مشروب خارجی در منزل مشمول قاچاق نمی شود مگر اینکه ثابت شود همکاری با شبکه قاچاق است. اثبات جرم مشروبات الکلی اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی از طرق مختلفی مانند: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی انجام می شود که هر کدام شرایط خاصی دارند. برای اینکه دادگاه اقرار متهم به مصرف مشروبات الکلی را بپذیرد، متهم باید بالغ، عاقل و آشنا به قوانین و مجازات های جرم باشد. در مورد شهادت شهود، این شهادت قابل قبول است زمانی که شاهد عاقل، بالغ و فاقد هرگونه قصد و سابقه باشد. نسبت به متهم دشمنی یا کینه توزی وجود دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ساعت: ۰۱:۵۹:۲۷ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

ضرب و جرح ساختگی  



ضرب و جرح ساختگی
صدمات ساختگی، خودزنی، نزاع، درگیری و ضرب و شتم ساختگی و... از انواع آسیب ها و آسیب های ساختگی است که به عنوان معضلات اجتماعی شناخته می شود. ترویج این گونه رفتارها که معمولا با هدف دریافت مهریه، خسارات، هزینه های بیمه و تحصیل اموال نامشروع انجام می شود، علاوه بر فریب و سوء استفاده از بیت المال، نشان دهنده فقر فرهنگی و اقتصادی در جامعه است.

مجرمان و کلاهبرداران با استفاده از این روش نه تنها قوانین را دور می زنند، بلکه به تشویق و ترویج این ناهنجاری در جامعه و تضعیف امنیت و اعتماد عمومی می پردازند.

تهاجم ساختگی از هر نوعی که باشد آثار مخرب و بد اجتماعی دارد، زیرا در این موارد افراد حتی برای به دست آوردن پول به خود یا دیگران آسیب می رسانند و در واقع با انجام این رفتار، خشونت طلب می شوند.
صدمه ساختگی را می توان از راه های مختلفی متوجه شد، مثلاً در مواردی دعوا می شود و افراد آسیب می بینند، اما بعد از دعوا، فرد با آسیب رساندن به خود و تقاضای انتقام، یا پس از اعلام قبلی دعوا، جراحت خود را افزایش می دهد. صدمات ناشی از نزاع اخیر و یا با استفاده از روش های متقلبانه دیگر با ایجاد جراحتی کاملا ساختگی و بدون نزاع و درگیری و یا ترکیبی از جراحات و جراحات می خواهد «مدعی نزاع» باشد. واقعی و غیر واقعی برای دریافت خسارت بیمه، مهریه یا دریافت وجه اقدام کنید.

برخی از کلاهبرداران با ایجاد جراحات ساختگی به خود یا دیگران و ادعای مجروح شدن در دعوا به پزشکی قانونی مراجعه می کنند و از افراد دیگر شکایت می کنند.

اما مراکز پزشکی قانونی با استفاده از کارشناسان و متخصصان و روش های خاص خود می توانند ادعای فرد و صدمات وارده را به دقت بررسی کنند و در نهایت نظر پزشکی قانونی در مراجع قضایی مبنای مهمی در تشخیص جرم و جنایت است. صدور حکم اما باز هم این گونه جرائم توسط افراد متخلف و کلاهبردار با تلاش برای اغفال و احتمال اشتباه توسط پزشکی قانونی صورت می گیرد لذا همچنان نیازمند برخورد و برخورد قانونی با این رفتارها است.

روش های مختلف آسیب ساختگی
کسانی که با جراحات ساختگی و به قصد کلاهبرداری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند از چند روش استفاده می کنند که در زیر به آنها اشاره می شود:

کسانی که هیچ آسیب جسمی ندارند و فقط وانمود می کنند که مجروح هستند. این افراد برای اثبات ادعای خود مدارک بیمارستانی و پزشکی را جعل می کنند و مصدومیت خود را بر اثر تصادف اعلام می کنند.
در مورد این افراد قانون یا مرجع مربوطه مانند بیمه منحصر به مدارک ارائه شده توسط آنها نبوده و علاوه بر معاینه دقیق از کارشناسان و مشاوران مورد اعتماد و معاینات پزشکی نیز استفاده می کند.

کسانی که جراحاتی در بدن دارند اما طبق پزشکی قانونی آن جراحت مربوط به زمان دیگری است و ربطی به دعوای ادعایی شاکی ندارد.
متخلفانی که از طریق خودزنی به بدن خود آسیب می رسانند یا با رضایت شخصی از دیگران می خواهند به بدن آنها آسیب برسانند، این افراد برای پزشکی قانونی مشکلات زیادی را ایجاد می کنند.
این نوع صدمات با استفاده از روش های خاص در پزشکی قانونی تشخیص داده می شود و با احراز جعلی بودن، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
دسته دیگر افرادی هستند که گواهی پزشکی قانونی جعل و به مراجع قانونی ارائه می کنند. در حال حاضر با استفاده از سامانه الکترونیکی قوه قضائیه و الزام به ارسال گواهینامه به صورت دیجیتالی می توان این موارد را به راحتی تشخیص داد.
با بررسی ادعای ضرب و جرح توسط افراد و شناسایی این نوع تخلفات توسط پزشکی قانونی و شناسایی متخلفان، این افراد تا پس از بررسی پرونده و طی مراحل قانونی با نظر مقام قضایی به مراجع قضایی معرفی می شوند. قاضی و طبق قانون باید با آنها برخورد شود.

اعتراض به رای پزشکی قانونی
طرفین اختلاف تا یک هفته پس از ابلاغ رای کمیسیون پزشکی حق دارند نسبت به رأی صادره اعتراض کنند. معترض برای اعتراض باید حق کمیسیون پزشکی را طبق تعرفه تعیین شده پرداخت کند.

در صورتی که با اعتراض پزشک مربوطه مجرم شناخته شود و محکوم شود، خساراتی از قبیل هزینه کمیسیون پزشکی توسط معترض قابل مطالبه است.

مجازات حمله ساختگی
در قانون مجازات اسلامی حکم خاصی در مورد ضرب و جرح واهی وجود ندارد. اما با توجه به آثار ناگوار و جرایمی که در این حوزه رخ می دهد، بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه باید تدابیر و سیاست های مناسبی را برای مبارزه و مقابله با این نوع رفتارها اتخاذ کند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ساعت: ۰۷:۴۹:۴۸ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

وکیل رای غیابی



وکیل رای غیابی

بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و کتباً دفاع نکرده و یا ابلاغ نشده باشد. در واقع خدمت رسانی شده است. بودن
در ماده 364 برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر به اختصار بیان شده است. در این مقاله توضیحات لازم در مورد رای یا حکم غیابی و موضوعات مربوط توسط گروه وکلای دادگستری ارائه شده است.
رای دادگاه به دو صورت حکم یا دستور صادر می شود. در صورتی که رأی دادگاه در مورد ماهیت دعوی صادر شده و قاطع باشد به آن حکم می گویند. اما اگر تصمیم دادگاه در مورد ماهیت دعوا نباشد و قطعی نباشد به آن سازش گفته می شود.
فقط حکمی است که به دو نوع حضوری و غیابی تقسیم می شود، زیرا قرار همیشه حضوری صادر می شود. چون دعوا از طرف خواهان مطرح می شود، خواهان نمی تواند در جلسه دادگاه غایب باشد.
رسیدگی در اصطلاح حقوقی از جمله رسیدگی مرجع قضایی به درخواست خواهان به منظور صدور رأی. رسیدگی شامل انجام مجموعه ای از وظایف در مدت معین از زمان درخواست خواهان تا صدور رای دادگاه است.
با وجود شرایط، حکم غیابی هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابل صدور است. طبق ماده 303 قانون مدنی اسلامی. اصل بر این است که احکام دادگاه حاضر باشد و حکم غیابی استثناست. در این ماده سه شرط برای صدور حکم غیابی وجود دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.
شرایط صدور حکم غیابیبا وجود این شرایط، دادگاه غیابی صادر می کند:
متهم یا وکیل او یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده اندهیچ یک از افراد مذکور در بند قبل دفاع کتبی ارائه نکرده اند.اخطاریه قانونی صادر شده است نه واقعی.شرط عدم ابلاغ اخطاریه به متهم در ق.الف.د. 1379 شمسی اضافه شد و به موجب آن در صورتی که اخطاریه واقعاً به شخص ابلاغ شده باشد، حکم دادگاه غیابی نیست.
در اصطلاح قضایی، اخطار، یادآوری رسمی موضوع در حدود مقررات جاری است. در ماده 303 اخطاریه به معنای اخطاریه ای است که دادخواستی به آن پیوست می شود
البته گفته می شود برای صدور حکم غیابی شرط چهارمی نیز وجود دارد و آن این است که حکم دادگاه علیه متهم صادر شده است.
لازم به ذکر است در صورتی که در یک دعوی چند نفر از متهمین دعوی باشند و فقط یک نفر به هر نحوی در دادگاه حضور داشته باشد، حکم فقط برای آن شخص حضوری و برای بقیه متهمین دعوی حکم است. در غیبت.
شرایط حکم غیابی در مرحله تجدیدنظرماده 364 ق.م. در مورد شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر تصریح می کند: در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر به محکومیت متهم است و متهم یا وکیل وی در هیچ یک از دادرسی حضور نداشته و تشکیل نشده است. لایحه دفاعیه یا اعتراض، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل وی قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است، رأی صادره قطعی است.
   اگرچه قانونگذار در این ماده به صراحت از حکم غیبت استفاده نکرده است، اما شرایط مذکور مربوط به حکم غیبت در این مرحله است. بنابراین صدور حکم غیابی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.
هنگامی که حکم غیابی به خوانده صادر می شود، حق اعتراض دارد که فرجام نامیده می شود. این حق اعتراض فقط برای احکام غیابی وجود دارد و احکام حضور یا قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
در این صورت محکوم له غایب می تواند به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. در اصطلاح حقوقی به این دعوا، دعوای انحراف گفته می شود.
مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی می باشد. در صورتی که خوانده در این مهلت تعیین شده اعتراض نکند، حق تجدیدنظر وی از بین خواهد رفت.
با صدور رای دادگاه مبنی بر پذیرش دادخواست تجدیدنظر به دلیل وجود عذر موجه قانونی، اجرای حکم متوقف می شود تا متهم با ارائه دلیل از حق خود دفاع کند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ فروردین ۱۴۰۲ساعت: ۰۱:۰۱:۵۸ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

نحوه اثبات جرم جعل


نحوه اثبات جرم جعل
جرم جعل معمولاً شامل جایگزینی اسناد یا اطلاعات تکراری یا تکراری به جای اسناد اصلی است. این جرم می تواند به طرق مختلف و در صنایع مختلف رخ دهد که معمولاً شامل جعل در امور مالی یا اسناد می شود. متهم به جعل نیاز به دفاع قوی و مشاوره با وکیل مدافع جنایی دارد.
جعل شامل ایجاد، تغییر، استفاده یا داشتن سند یا سند جعلی به منظور ارتکاب کلاهبرداری است. جرم جعل می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از امضای چک برای شخص دیگری گرفته تا جعل مدارک تحصیلی. جعل جرم است و مجازات سنگینی در پی دارد.

جامعه ما به شدت بر تولید و مبادله اسناد مشروع و قابل اعتماد متکی است. در نتیجه، اسناد جعلی می تواند پیامدهای منفی جدی و گسترده ای برای مشاغل، افراد و نهادهای سیاسی داشته باشد. به همین دلیل است که رسیدگی به جرم جعل بسیار سخت است.

جرم جعل فقط شامل ایجاد یا تغییر نوشته نیست. همچنین داشتن، استفاده یا ارائه سند جعلی (به قصد کلاهبرداری) جرم است. به عنوان مثال، اگر شخصی از کارت شناسایی جعلی برای خرید خط اعتباری استفاده کند، استفاده از اسناد جعلی جرم است، حتی اگر شخصاً کارت شناسایی جعلی را تهیه نکرده باشد.

روشهای اثبات جرم جعل در دادگاه
برای اطمینان از اینکه متهم جرم جعل را مرتکب شده است، دادستان باید عوامل متعددی را در نظر بگیرد. از جمله موارد زیر:

ساخت، تغییر، استفاده یا داشتن اسناد جعلی
اولین عامل برای اثبات جرم جعل این است که شخص باید سند مجعول ایجاد کرده یا سندی را تغییر داده باشد یا از سند مجعول استفاده کرده باشد یا یکی از این اسناد مجعول را در اختیار داشته باشد. وقتی صحبت از جرم جعل به میان می‌آید، بسیاری از افراد فقط به اسناد جعلی مانند نامه‌ها یا گواهی‌های جعلی فکر می‌کنند. در صورتی که هرگونه تغییر در سند یا نوشته موجود که دارای اهمیت حقوقی و مالی باشد نیز می تواند جعل باشد.

به عنوان مثال جعل امضای شخص دیگری بر روی یک سند یک تغییر اساسی است زیرا هویت شخص امضا کننده سند را به اشتباه نشان می دهد که عواقب قانونی جدی دارد. بنابراین اگر این تغییرات حقوق یا تکالیف قانونی مندرج در اسناد را تحت تأثیر قرار دهد جرم محسوب می شود. ضمناً همانطور که در بالا ذکر شد استفاده یا داشتن اسناد یا مدارک جعلی نیز جعل است.

نوشته نادرست (دروغ).
همه نوشته ها و اسناد با تعریف جعل مطابقت ندارند. با این حال، به عنوان مبنای اتهام جعل، نوشته مورد نظر باید دارای اهمیت قانونی باشد.

برای اثبات جرم جعل، سند مورد نظر باید دارای اهمیت قانونی باشد. به عنوان مثال، اسناد صادر شده توسط دولت مانند گواهینامه رانندگی یا گذرنامه، اسناد تجاری مانند اسناد، حواله و رسید، ابزارهای مالی مانند ارز، چک یا گواهی سهام و سایر اسناد مانند وصیت نامه، گواهی ثبت اختراع، نسخه پزشکی و آثار هنری.

برای داشتن اهمیت حقوقی، یک سند لزوماً نباید یک سند قانونی یا صادر شده توسط دولت باشد. فقط باید حقوق و تعهدات قانونی افراد یا شرکت ها و ... را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل ممکن است اسنادی مانند توصیه نامه یا یادداشت های پزشکان نیز جعلی باشد. در مقابل، امضای نام شخص دیگری در نامه ای به یک دوست بعید به نظر می رسد جعل باشد، زیرا در بیشتر موارد، هیچ اهمیت قانونی ندارد.

اگر در نامه ای که نوشته اید عبارت اشتباه وارد کنید جعلی نیستید. اما اگر نامه ای با اهمیت قانونی بنویسید اما آن را به عنوان نامه دیگری ارائه دهید، جرم جعل است.

جعل به قصد کلاهبرداری
برای اینکه متهم به جرم جعل مجرم شناخته شود، باید قصد فریب شخص یا نهادی مانند سازمان دولتی را داشته باشد. این عامل باعث می شود افرادی که از جعلی بودن مدارک اطلاعی ندارند، اما آنها را دارند یا امضا می کنند، مسئولیت کیفری نداشته باشند. به عنوان مثال، اگر خودروی دست دومی را خریداری کنید اما بعداً متوجه شوید که اسناد خودرو توسط فروشنده جعل شده است، به دلیل اینکه قصد کلاهبرداری در کار نبوده، اتهام جعل از شما گرفته نخواهد شد.

در واقع داشتن مدارک یا مدارک جعلی در صورتی جرم است که بدانید جعلی هستند و قصد کلاهبرداری و استفاده از آنها را دارید. در غیر این صورت، شما مقصر شناخته نمی شوید.

دفاع مشترک در برابر اتهامات جعل
هیچ قصدی برای فریب و کلاهبرداری وجود نداشت
همانطور که گفته شد، اگر با داشتن مدارک جعلی قصد کلاهبرداری نداشته باشید، جاعل محسوب نمی شوید. جعل عموماً شامل استفاده از فریب و کلاهبرداری برای ارتکاب جرم است. هدف از جعل، فریب دادن یا ارتکاب کلاهبرداری است. پس فقدان این قصد می تواند دفاع موثری باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۳۵:۰۴ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

جرم خیانت در امانت چیست؟

جرم خیانت در امانت چیست؟

جرم خیانت در امانت چیست؟ جرم خیانت در امانت چیست؟ کلمه «امانت» از صفات تعالی انسان است که در مقابل صفت منفور خیانت است. امانت داری عمل پسندیده و قابل تحسینی است، اما نه تنها عمل پسندیده محسوب می شود، بلکه اگر فردی خلاف آن را انجام دهد، به این معناست که مرتکب جرم شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. مجازات است. جهت درک کامل جرم خیانت در امانت مطالبی در ذیل اعلام می گردد امید است با مطالعه آن به تمامی سوالات این جرم که یکی از مصادیق بارز جرایم علیه مال و مالکیت می باشد بیابید. خیانت در امانت یکی از جرایم مهم حقوقی است که مصادیق مختلفی دارد. در واقع برای آشنایی با جرم خیانت در امانت لازم است به تعریف قانونی این جرم در ماده 674 قانون مجازات اسلامی در قسمت مجازات ها مراجعه شود. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پولی را به شخصی بسپارید، اما وقتی آن را پس گرفتید، آن شخص از پس دادن آن به شما امتناع می کند و آن را تصاحب می کند یا عمداً آن را هدر می دهد. در این صورت جرم خیانت در امانت محقق شده است. به عبارت دیگر، جرم خیانت در امانت به معنای استفاده، تصرف، اتلاف یا تلف عمدی مالی است که به امانت سپرده شده و قرار بوده به مالک مسترد شود، اما شخصی به قصد اضرار به مالک یا اصلی. متصرف مال را به او مسترد نمی کند. در جرم خیانت در امانت توجه به این نکته مهم و ضروری است که شخص با میل باطنی و رضایت کامل، مال خود را به شخص مورد نظر بسپارد. بنابراین اگر مرتکب با کلاهبرداری از شخص مورد نظر پولی به دست آورد، این جرم کلاهبرداری است. ذکر این نکته مهم و ضروری به نظر می رسد که در رویه قضایی امکان تعقیب مستاجر به جرم خیانت در امانت وجود ندارد مگر در موردی که در زمان اجاره ملک یا آپارتمان اشیاء داخل آپارتمان به همچنین به مستاجر سپرده شده است، در این صورت و در صورت تصرف یا تلف مال، مستأجر به دلیل خیانت در امانت قابل تعقیب است. دادگاه صالح برای رسیدگی به خیانت در امانت رسیدگی به جرم خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه کیفری دوم است. به طور کلی رسیدگی و طرح شکایت به جرم خیانت در امانت با طرح شکایت به دادگاه صالح انجام می شود. توجه داشته باشید که طرح شکایت به دادسرا امری کاملا تخصصی است و با توجه به اینکه اولین گام برای طرح شکایت، طرح شکایت به دادسرا می باشد و مستلزم ارائه مدارک محکمه پسند است، توصیه می شود برای جرم خیانت در امانت شکایت کنید. با یک وکیل حرفه ای و کاربلد کیفری مشورت کنید. گاهی ممکن میباشد به اسم متهم به خیانت در امانت به دادسرا احضار بشوید. در این مورد با توجه به عدم آگاهی عموم از تشریفات لازم برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت، توصیه می شود برای جلوگیری از تضییع حقوق خود با وکیل مشورت کنید. حضور وکیل کیفری مجرب در رسیدگی به پرونده خیانت در امانت در دادگاه نیز می تواند بسیار موثر باشد. در واقع در جرم خیانت در امانت مانند سایر جرایم قابل مجازات مؤسسات و جرایم اختصاری و تشدید پیش بینی شده است که وکیل متخصص در امور کیفری می تواند راهنمای شما در این امر باشد و تمام تلاش خود را برای مطالبه گمشده شما به کار گیرد. حقوق. برای استفاده خیانت در امانت نوعی رفتار مجرمانه است که قانونگذار در مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است و در اصطلاح خیانت در امانت به این معناست که شخصی آن را تصاحب، تخریب، مفقود یا استفاده از آن با نیت بد. علیرغم اینکه متعهد شده است مال امانی را به سپرده گذار سند بزند یا در محدوده خاصی از آن استفاده کند. شرایط ایجاد کننده جرم خیانت در امانت 1) مال مورد خیانت باید مال باشد یا حداقل وسیله تحصیل مال باشد 2) ملک مذکور باید از طرف مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود 3) بین خیانت در امانت و ضرر به شاکی رابطه سببیت وجود دارد. 4) امانت از طرف مالک یا متصرف قانونی به امین باید واقع شده باشد. ارکان جرم خیانت در امانت برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن لازم است به طوری که اگر حتی یکی از آن ارکان محقق نشد، جرم مذکور محقق نشده است. در ادامه محقق خواهد شد، عناصر تشکیل دهنده آن را آماده کرده و توضیح مختصری در مورد آن خواهیم داد 1) رکن قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به بررسی رکن قانونی جرم خیانت در امانت می پردازد که از مال منقول و غیرمنقول یا نوشته هایی مانند سفته، رسید و امثال آن به عنوان اجاره یا امانت استفاده شود. یا رهن برای نمایندگی یا هر کار با یا بدون دستمزد. به کسی داده شده و از این رو قول داده است که اشیاء مذکور مسترد می شود یا برای کار خاصی استفاده می شود و صاحب آن اشیاء به ضرر صاحب یا متصرف آنها استفاده می کند یا آنها را از بین می برد یا تلف می کند. حبس از 6 ماه تا 3سال محکوم میشود 2) عنصر مادی جرم خیانت در امانت به دو صورت رفتار بدنی و شرایط وقوع جرم قابل بررسی است. رفتار فیزیکی شامل الف) استفاده غیرقانونی یا غیر متعارف از مال امانی با نیت بد ب) تملک مال امانی یا عدم استرداد اموال امانی یا اجاره دادن آن یا به هر نحوی به دیگری ج) اتلاف مال امانی د) از دست دادن مال امانی مثلاً شخص عمداً از حفظ مال امانت کوتاهی می کند و این بی توجهی منجر به تلف شدن مال می شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۵۴:۵۱ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

وکیل مجتمع ویژه امور اقتصادی

وکیل مجتمع ویژه امور اقتصادی

صلاحیت و رسیدگی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم قضایی در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی مستشار وزرا، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات، مؤسسات عمومی غیردولتی، مدیران، مؤسسات خصوصی باشند. ادارات و مؤسسات، مؤسسات غیردولتی، رؤسای دانشگاه ها، هیأت رئیسه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران، فرمانداران و سرپرستان هر یک از این سمت ها که به اتهام آنها در دادسرا و دادگاه های مجتمع قضایی رسیدگی می شود. و جرایم اقتصادی و پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی بدون رعایت مرجع معین. در صورتی که کمتر از حد نصاب مورد نظر باشد در این مقاله با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و پیشنهاد دادستان مجتمع قضایی امور اقتصادی در این مجتمع بررسی می شود. در تعدد جرم موضوع ماده یا ارتکاب آن به صورت سازماندهی شده است که عبارت است از مجموع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی. نتیجه آنها معیارهای تحقیق در مجموعه است و جرایم سازمان یافته جرمی است که توسط گروه و رهبری یک مجرم انجام می شود.
جرایمی که علیه فعالیت های اقتصادی ارتکاب می یابد، این نوع جرایم به چند نوع تقسیم می شوند که از این نظر یک سری قوانین توسط دولت برای تنظیم یا انجام انواع فعالیت های اقتصادی وضع می شود و نهادها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی باید وارد شوند. چرخه اقتصادی پیروی از یک سری قوانین و چارچوب است. به همین دلیل باید این را در نظر داشته باشید.
جرایم اقتصادی انواع مختلفی دارد. دسته اول فعالیت های اقتصادی اساساً غیرقانونی و نامشروع است. مانند شرط بندی و قمار، اما دسته دوم جرایم اقتصادی جرایمی هستند که برای تحمیل سود به منظور انجام فعالیت های اقتصادی که پس از تأسیس قانونی شرکت های اقتصادی اتفاق می افتد، استفاده می شود. اما دسته دوم جرایم مانند سوء استفاده از وجوه مصرفی در تشکل های اقتصادی از جمله فعالیت هایی که موجب آسیب به شبکه های اقتصادی می شود و سوء استفاده از یک سری شبکه ها و وجوهی که به عنوان وام به شرکت ها داده شده است. از جمله اقدامات علیه کارگران می توان به عدم پرداخت دستمزد و بیمه کارگران، نقض حقوق مصرف کننده، افزایش بی حساب کالاها و کالاها، جرایم زیست محیطی و... اشاره کرد.
هدف از تشکیل مجتمع قضایی چیست؟ گروه‌های قضایی امور اقتصادی به دلیل پیشگیری از جرائم اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذارانی که برای توسعه اقتصاد کشور تلاش می‌کنند، وظیفه قوه قضائیه را در مسائل و امور اقتصادی بهینه می‌کنند. دومین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه سیستم های اطلاعاتی کافی برای مبارزه و برخورد با جرایم فساد اداری، رسیدگی، رسیدگی، صدور حکم، اجرای آیین دادرسی کیفری و موارد مذکور در تبصره ماده 566 و کلیه موارد است. دستورالعمل ها و اهداف تشکیل مجتمع تخصصی امور اقتصادی.در مجتمع های تخصصی از جمله مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی، رای هیچکس در رسیدگی قابل قبول نیست. مجتمع های قضایی امور اقتصادی این مزیت را دارند که قاضی به این موضوع تسلط دارد و چندین پله بالاتر از قاضی است که ممکن است اطلاعاتی نداشته باشد و بتواند در پرونده مفید واقع شود. است و نه در زمان کوتاه تری و به پرونده رسیدگی می شود. البته آنچه در این زمینه حائز اهمیت است این است که در این مجتمع از وکیل ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که نسبت به سایر وکلا تخصص بیشتری دارد استفاده می شود. قاضی این مجموعه وکلا نیز باید در زمینه جرایم اقتصادی دارای تخصص ویژه باشد.حوزه فعالیت مجتمع ویژه جرائم اقتصادی جرایم مربوط به فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است و تحصیل و تحصیل ثروت از طریق قاچاق غیرقانونی کالا و ارز یکی از جرایم است. که به صورت غیرقانونی انجام می شود. تصرف غیرقانونی در اموال عمومی دولت و رفع غیرقانونی اخلال در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در بورس و نظام اوراق بهادار، جرایم مالیاتی، جرایم گمرکی و جرائمی که در گمرک اتفاق می‌افتد و برای ترخیص کالا صادر می‌شود، که رشوه خواری است. یکی از جرایم است که برخورد با جرایم اقتصادی غیرقانونی است.پولشویی، تعدد و تعدد مقامات دولتی به اموال عمومی، گرفتن رشوه در معاملات خارجی، تبانی در معاملات دولتی و دخالت وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق مقررات قانونی تحصیل مال توسط موجر، اختلاس رشوه دادن و گرفتن رشوه در موارد تخصصی امور اقتصادی.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ بهمن ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۵۸:۳۴ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

بهترین روش اجرای مهریه


بهترین روش اجرای مهریه
بهترین راه اجرای مهریه این است که زن بعد از خطبه عقد صاحب مهر باشد و هر وقت بخواهد می تواند از شوهرش مطالبه کند و با مهریه خود هر کاری می خواهد بکند.

 

اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت: از آنجایی که سند ازدواج یک سند رسمی است، زنان باید از طریق اجرای سند رسمی ازدواج نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند. ضمناً اقدام از طریق اجرای اسناد رسمی دارای مزایا و فوایدی است که از جمله آنها می توان به کوتاه شدن دادرسی اشاره کرد.

کاهش هزینه داوری زیرا دو هزینه باید در روند دادرسی قضایی پرداخت شود. اول برای داوری و دوم برای اجرا. اما در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی فقط حق امتیاز پرداخت خواهد شد. ضمناً در صورت اقدام از طریق اجرا، احتمال ممنوع الخروجی زوجین وجود دارد. احتمالی که در روند رسیدگی قضایی پیش بینی نشده است، طبیعی است که زن و شوهر پس از انعقاد عقد، آن را در دفاتر ازدواج ثبت کرده باشند.

درخواست صدور اجرائیه (که باید کتبی باشد) و همچنین زوجه (حسب مورد وکیل یا قیم وی) از همان دفترخانه انجام خواهد شد. این درخواست باید در قالب فرم های مصنوعی که محتوای آن مربوط به فرد باشد، مطرح شود.

محتوای فرم های درخواست صدور اجراییه:

1 - نام و نام خانوادگی - شناسنامه - تاریخ تولد - محل صدور - نام پدر - کد ملی - محل سکونت متقاضی اجرائی یا نماینده قانونی وی.

2 - نام و نام خانوادگی - شناسنامه - محل سکونت متعهد - محل صدور - نام پدر - کد ملی - تاریخ تولد.

3- موضوعی که اجرای آن درخواست می شود.

4- شماره سند و تاریخ درخواست صدور اجرائیه

با توجه به اینکه درخواست صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد، قانونگذار با اعمال شرایط و ضوابط لازم مقررات سختگیرانه ای در این زمینه وضع کرده است.

شرایط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت
1- درخواست مهریه طبق سند رسمی با سند

2- صحت مهریه و تعهدات

3- پرداخت مهریه منوط به رسیدن زمان معین نمی باشد.

اقدامات در دفتر پس از احراز شرایط
1- پس از انجام این مقدمات موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: سردفتر ظرف مدت 24 ساعت رونوشت سند را در برگه های مخصوص با فونت واضح و خوانا در 3 نسخه تهیه و موضوع را برای اجرا در محل مخصوص می نویسد. . و ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول درخواست، اوراق اجرائیه را امضاء و بر روی آن مهر مخصوص زده و برای اجرا برای مسئول ثبت ارسال نموده و رسید دریافت خواهد کرد.

2- سردفتر ازدواج موظف است پس از صدور اجرائیه مراتب را از طریق پست سفارشی به آخرین نشانی زوجین به وی اعلام و اوراق اجرائیه منضم به قبض را به وی اعلام کند.

مأمور پس از طی این مراحل، اجرای حکم را به زوجین ابلاغ می کند و از تاریخ ابلاغ این ابلاغ، زوجین باید ظرف مدت 10 روز مهریه را پرداخت کنند یا شرایط پرداخت مهریه را فراهم کنند یا وجه را از طریق معرفی کنند. که اجرای سند امکان پذیر است.

زوجه می تواند برای اطمینان از تحقق ادعای خود تقاضای تأمین اموال خود از اموال زوجه نماید، در این صورت اجرای اسناد رسمی مانند محاکمه، معادل توقیف طلب زوجه از زوج است. اموال به منظور جلوگیری از انتقال یا فروش آن. متاهل باش

در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج بر اساس مصلحت قانونی، مهریه زوجه که به عهده مرد است از طریق فروش مال صادره وصول می شود.

به طور کلی مهریه زن به دو صورت قابل وصول است:

1- از طریق مراحل ثبت نام 2- از طریق دادگاه خانواده

اما موضوع بحث ما بهترین روش اجرای مهریه است که به گفته نگارنده و اکثر حقوقدانان بهترین روش اجرای مهریه توسط وکیل از طریق اجرای ثبت است.
اما مهریه از طریق ثبت چگونه باید اجرا شود؟
برای مطالبه مهریه از طریق ثبت، ابتدا زوجه باید به دفتر ازدواج محل وقوع عقد رسمی مراجعه و درخواست کتبی خود را برای صدور اجرائیه به دفترخانه ازدواج ارائه کند. صادر می شود
شرایط صدور اجرائیه شامل موارد زیر است:
اولاً مطالبه مهریه باید مستند به سند رسمی باشد یعنی مهریه در قرارداد رسمی زوجین قید و درمحضر.
ثانیاً مهریه جدا باشد یعنی وابسته به موضوع خاصی نباشد مثلاً وابسته به بارداری زوجه نباشد.
ثالثاً مهریه و تعهدات لازم الاجرا نیست، یعنی مدت معینی برای پرداخت مهریه وجود ندارد، مثلاً مهریه ده سال بعد از عقد شرط نیست که در این صورت زن. نمی تواند مهریه اش را اجرا کند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ساعت: ۰۱:۲۸:۵۸ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

منظور از تعهد چیست؟

منظور از تعهد چیست؟
 

ممکن است اصطلاح “سپرده” را دیده یا شنیده باشید. بند تعهد یا بند جریمه اغلب در قراردادها استفاده می شود. در واقع معنای بدهی  میزان خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی یا خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهدات قراردادی است. لازم به ذکر است که درج چنین شرطی در قرارداد، یعنی همان تعهد، امنیت قرارداد را برای هر یک از طرفین قرارداد افزایش می دهد. مثلاً اگر در قرارداد فروش خودرو شرطی وجود داشته باشد، در صورت تأخیر، فروشنده موظف است مبلغی را بابت خسارت تأخیر به خریدار بپردازد، یعنی همان خودرو را در تاریخ ذکر شده در قرارداد. این مبلغ ودیعه ای است که باعث می شود طرفین قرارداد از تعهدات خود کوتاهی نکنند و تعهدات خود را به موقع انجام دهند. به این ترتیب توصیه می شود در قراردادهای خود تعهد عدم ایفای تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را مشخص کنید. علت وجوب ودیعهممکن است از شما سؤال شود، هر چند در عرف و ق انون مدنی ضرر عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد را نیز بیان کرده است. بد نیست بدانید همانطور که گفته شد اگر تعهدی را در قرارداد خود ذکر نکرده اید، می توانید خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را در زمانی که متحمل ضرر شده اید از متعهد مطالبه کنید و این موارد را نیز جبران کنید. ضرر و زیان را در مراجع قضایی اثبات کنید، اما اگر تعهد در قرارداد قید شده باشد، فقط در صورت تاخیر در عدم انجام تعهد می توانید مطالبه خسارت کنید و نیازی به اثبات وقوع خسارت یا ضرر نیست. به عبارت دیگر، با وجود شرط ودیعه در قرارداد، در هر صورت می توانید خسارت عدم ایفای تعهد یا تاخیر در آن را از طرف مقابل مطالبه کنید، حتی اگر ضرری در این زمینه متحمل نشده باشید. آیا می توان از خسارت وارده مطالبه کرد؟خیر توجه داشته باشید که نمی توانید مطالبه خسارت کنید. به عنوان مثال، اگر شما مستحق جبران عدم ایفای تعهد یا تاخیر در انجام تعهد هستید و طرف مقابل در مدت مقرر این غرامت را به شما پرداخت نمی کند، نمی توانید آن را مطالبه کنید. میزان خسارت چگونه تعیین می شود؟توجه داشته باشید در صورتی که شرط ودیعه را در قرارداد خود مشخص نکرده اید، مرجع قضایی با مراجعه به کارشناس میزان خسارت وارده به شما را تعیین می کند. در چه مواردی امکان مطالبه خسارت وجود ندارد؟لازم به ذکر است در صورتی که شخصاً در عدم ایفای تعهد نقش داشته باشید یا به عبارتی کوتاهی و تأخیر در انجام تعهد داشته باشید، مطالبه خسارت به صورت اصولی برای شما امکان پذیر نخواهد بود. . آیا امکان تغییر مبلغ ودیعه توسط دادگاه وجود دارد؟خیر شایان ذکر است در صورت قید تعهد در قرارداد، دادگاه نمی تواند مبلغ آن را تغییر دهد.امتناع مدیون از انجام تعهد. یکی از مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد این است که در مراجع قضایی ثابت شود متعهدله علیرغم اینکه توانایی ایفای تعهد را داشته، از انجام آن خودداری کرده است. توجه داشته باشید که اگر متعهدله به هر دلیلی قادر به ایفای تعهد نباشد یا به عبارت دیگر تعهد مندرج در قرارداد به گونه ای باشد که هیچ شخصی توانایی ایفای آن را نداشته باشد، نمی توان به دلیل عدم انجام تعهد از وی مطالبه خسارت کرد. تعهد را انجام دهد. به عنوان مثال تصور کنید شخصی در اثر تصادف رانندگی هر دو پای خود را از دست داده و به همین دلیل امکان انجام تعهد برای او وجود ندارد، در نتیجه بدیهی است که نمی توانید به دلیل عدم ایفای تعهد از او مطالبه خسارت کنید. التزام، زیرا عدم انجام تعهد به دلیل عدم توانایی او بوده است نه امتناع او از انجام تعهد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ساعت: ۰۶:۳۵:۴۹ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات



قطعا برای شما هم پیش آمده است که شخصی متعهد به انجام کاری باشد اما از انجام آن سرباز زده باشد. قاعدتاً در صورت وقوع چنین حادثه ای خسارات و خساراتی به ما وارد می شود و معمولاً در صورت وقوع چنین حادثه ای همه ما به دنبال جبران خسارات و خسارات وارده به خود هستیم. اما جالب است بدانید که برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد که معمولاً در صورت عقد اتفاق می افتد، وجود شرایطی ضروری است. به جرات می توان گفت که عدم ایفای تعهدات به ویژه در تعهدات قراردادی، در واقع یکی از متداول ترین اتفاقاتی است که رخ می دهد. اگر می خواهید بدانید که چگونه می توان از مرتکب عدم انجام تعهدات خسارت مطالبه کرد و چگونه آن را انجام داد، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. کاربران گرامی پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم. عدم انجام تعهدات و خسارات ناشی از آن همان طور که گفته شد، گاهی اوقات شخصی در قراردادی انجام کاری را بر عهده می گیرد اما از انجام کار خود سرباز می زند. معمولاً در صورت وقوع چنین حادثه ای خسارتی به طرف مقابل وارد می شود. بد نیست بدانید برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی باید شرایط آن نیز وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت، یعنی اگر شرایط مطالبه خسارت وجود نداشته باشد، مطالبه خسارت شما بی فایده بوده و امکان وصول آن وجود ندارد و در نهایت می توانید از طریق مراجع قضایی متعهدله را مجبور به انجام تعهد کنید. در ادامه به شرایط لازم برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی می پردازیم پس با ما همراه باشید. برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی چه شرایطی لازم است؟ همانطور که قبلاً گفته شد، اگر قصد دارید از طرف متعهد خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را مطرح کنید، باید شرایطی وجود داشته باشد. در ادامه به بررسی هر یک از این شرایط می پردازیم. وقوع خسارات و تلفات. یکی از مهم ترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات، اثبات متحمل ضرر و زیان است. وجود ضرر باید مستقیماً ناشی از عدم انجام تعهد باشد. اگر بخواهید به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی مطالبه خسارت کنید، لازم است ثابت کنید که خسارات وارده به شما نتیجه مستقیم عدم ایفای تعهدات قراردادی یا به عبارتی نقض تعهد متعهدله بوده است، زیرا در غیر این صورت، شما حق دریافت خواهید داشت هیچ ضرری نخواهد داشت. مهلت انجام تعهد به پایان رسیده است. یکی از مهم ترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، سپری شدن مهلت مقرر در قرارداد است، زیرا در غیر این صورت نمی توانید از متعهدله خسارت دریافت کنید. برای مثال تصور کنید در قراردادی که بین شما و طرف مقابلتان منعقد شده است، طرف مقابل متعهد شده است که قیمت معامله را در تاریخ 18 تیرماه به شما پرداخت کند، اما اگر در تاریخ 10 تیرماه یعنی قبل از آن اقدام کنید. قرارداد منقضی می شود، مطالبه خسارت، ادعای شما پذیرفته نمی شود، زیرا مهلت تعیین شده در قرارداد هنوز به پایان نرسیده است. شرط غرامت در قرارداد قید شده یا طبق قانون یا عرف لازم است. اگر بخواهید از متعهدله به دلیل عدم ایفای تعهد مطالبه خسارت کنید، لازم است شرط در قرارداد ذکر شده باشد و یا در غیر این صورت، طبق قانون یا عرف جامعه، مطالبه خسارت بابت غیر ضروری به نظر می رسد. انجام تعهد البته لازم به ذکر است که طبق ماده 221 قانون مدنی معمولاً به دلیل عدم ایفای تعهد قراردادی مطالبه خسارت لازم است و حتی در اکثر موارد نیازی به ذکر آن در قرارداد نیست.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۴۹:۴۰ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)

چگونه در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به هر دلیلی از یک نهاد یا اداره دولتی یا یکی از مقامات دولتی شکایتی داشته باشید، از جمله عدم رعایت قوانین، عدم انجام وظایف، اقدامات خارج از حدود اختیارات آنها و .... و با خود فکر کرده اید که چگونه این افراد یا این نهادها شکایت کردند؟ بد نیست بدانید دیوان عدالت اداری مرجعی است که بر اساس اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای شکایت شما از این گونه نهادها و مراجع تشکیل شده است. در واقع می توان گفت رسیدگی به کلیه دعاوی اداری مربوط به دولت بر عهده دادگاه است. در ادامه با ما همراه باشید تا موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری و هر آنچه در این زمینه مرتبط است را به تفصیل بررسی کنیم. دادگاه گاهی ممکن است آیین نامه یا آیین نامه ای خلاف قانون یا حق قانونی خود در نظر بگیرید و قصد شکایت از این آیین نامه، یکی از کارمندان دولت یا یکی از مراجع دولتی را داشته باشید. دیوان عدالت اداری نیز مرجعی است که بر اساس اجرای اصل 173 قانون اساسی برای طرح شکایت شما از مقررات خلاف قانون یا شرع، ادارات دولتی و مقامات دولتی تشکیل شده است. به دیوان عدالت اداری اجازه داده می شود در صورت عدم تعیین تکلیف دیگری برای رسیدگی به کلیه دعاوی دولت در تهران شعبه های مختلف دیوان اعم از رسیدگی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی تأسیس نماید. قوانین خاص دیوان عدالت اداری کجاست؟ دیوان عدالت اداری در پایتخت ایران شهر تهران است و زیر نظر خود قوه قضائیه تشکیل شده است. دیوان عدالت اداری چند شعبه دارد؟ دیوان عدالت اداری در حال حاضر دارای 50 شعبه بدوی و 10 شعبه تجدیدنظر است. اعضای مؤسسه دیوان عدالت اداری خوب است بدانید که رسیدگی ماهوی در هر دعوی در شعب دادگاه انجام می شود. اما اعضای تشکیل دهنده شعب دیوان عدالت اداری چه کسانی هستند؟ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری متشکل از یک رئیس یا قاضی علی البدل است و شعبه تجدیدنظر نیز دارای یک رئیس و دو مستشار است. وظایف دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظایف و اختیاراتی به دیوان عدالت اداری محول شده است که در زیر به برشمردن هر یک از آنها می پردازیم. رسیدگی به ایرادات و شکایات از آرای کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها از نظر تخلف از قوانین و مقررات. رسیدگی به ایرادات و آرای کمیسیون های مالیاتی. رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم از نهادها و شرکت های مختلف دولتی از جمله شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی، شهرداری ها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای مرتبط. رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم از مسئولین نهادها و نهادهای مذکور. رسیدگی به ایرادات و شکایات آرای قطعی هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی. رسیدگی به ایرادات و شکایات از آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری. رسیدگی به اعتراضات و شکایات قضات. رسیدگی به اعتراض کارکنان رسمی مؤسسات مذکور در خصوص تضییع حقوق استخدامی آنان. روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ابتدا باید دادخواستی تنظیم و به دفتر شعبه دیوان عدالت اداری ارائه شود. پس از آن مدیر شعبه موظف است آن را تکمیل و سپس به قاضی شعبه اعلام کند. قاضی شعبه دادگاه نیز پرونده را بررسی و در صورت تکمیل، دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را به شاکی صادر کرد تا پس از ابلاغ به آن رسیدگی شود. پس از ابلاغ دادخواست به شاکی، وی موظف است ظرف مدت یک ماه پاسخ خود را اعلام کند و چنانچه در این مدت بدون عذر موجه، شاکی پاسخ خود را اعلام نکند، شعبه رسیدگی کننده وی را از ادامه کار تعلیق می کند. 3 ماه تا 1 سال محرومین از انجام خدمات دولتی. لازم به ذکر است عدم پاسخگویی طرف شکایت مانع از رسیدگی در دیوان عدالت نبوده و با وجود این، شعبه پس از بررسی کلیه ادله و مستندات رای خود را صادر خواهد کرد. آیا رأی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است؟ آره. خوب است بدانید که تصمیم صادره از دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم ایران ظرف 20 روز و برای افراد مقیم خارج از ایران ظرف مدت 2 ماه قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. طرح شکایت در دیوان عدالت اداری حال با این تفاسیر شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چگونه شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنیم؟ لازم به ذکر است طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مانند سایر دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست و همچنین پرداخت هزینه دادرسی است. توجه داشته باشید که شرایط شکلی اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری مانند سایر دعاوی می باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۰۵:۱۹ توسط:احمد طیبی موضوع: نظرات (0)